назад
28 июля 2016 18:41 / Москва

Тенденции развития норм о наследовании

Тенденции развития норм о наследовании
в Гражданских кодексах Франции и России

Настоящая статья посвящена исследованию основных институтов наследственного права Франции и России. Нормы о наследовании анализируются с позиций и прежнего, и действующего законодательств, что позволяет выявить наиболее важные тенденции развития этой отрасли права. Сравнение отечественных норм о наследовании с аналогичными положениями Гражданского кодекса (ГК) Франции особенно интересно потому, что Франция, как и Россия, относится к континентальной правовой системе. Кроме того, в 2001 г. французское и российское законодательства о наследовании претерпели существенные изменения. Во Франции они связаны с принятием закона от 3 декабря 2001 г. N 2001-1135, в России - третьей части Гражданского кодекса (ГК) РФ (закон от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ). Нормы ГК Франции о наследовании в редакции нового закона действуют с 1 июля 2002 г., третья часть ГК РФ вступила в силу 1 марта 2002 г.

В ГК Франции нормы наследственного права содержатся в книге третьей "О способах приобретения права собственности" (Des differentes manieres dont on acquiert la propriete) в первых двух титулах: "О наследовании" (Des successions) и "О дарениях между живыми и в завещаниях" (Des donations entre vifs et des testaments). При этом первый из названных титулов посвящен наследованию по закону, второй содержит нормы о безвозмездной передаче имущества и поэтому включает не только правила о наследовании по завещанию, но и нормы о прижизненном дарении.

В ГК РФ нормы наследственного права расположены в пятом разделе, объединяющем пять глав: "Общие положения о наследовании" (глава 61), "Наследование по завещанию" (глава 62), "Наследование по закону" (глава 63), "Приобретение наследства" (глава 64), "Наследование отдельных видов имущества" (глава 65).

В соответствии со ст. 720 ГК Франции и ст. 1113 ГК РФ наследство открывается после смерти гражданина. ГК Франции к этому факту приравнивает судебное постановление о кончине в случае, когда человек исчезает "при обстоятельствах, ставящих его жизнь в опасность, если его тело не обнаружено" (ст. 88), и декларативное постановление суда об отсутствии гражданина (ст. 128). В России объявление гражданина умершим в судебном порядке влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК РФ).

Временем открытия наследства является день смерти гражданина, указанный в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГС (ст. 78 ГК Франции, ст. 47 ГК РФ). Следует отметить, что в жизни бывают ситуации, когда одно лицо умирает на десять минут позднее другого (при этом оба лица - наследники друг после друга). Тогда возникает вопрос: будет ли гражданин, умерший позднее, наследовать имущество того, кто умер раньше? В гражданских кодексах Франции и России этот вопрос разрешен по-разному.

В ГК РФ сформулирована следующая презумпция: "Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них" (п. 2 ст. 1114). В теории российского наследственного права такие лица получили название коммориентов.

Приведем пример. Предположим, что мать и дочь (наследники друг после друга) стали жертвами стихийного бедствия. Смерть матери наступила в 0.10, а дочь скончалась в 23.50 того же дня. Поскольку смерть обеих наступила в рамках одних календарных суток, они признаются коммориентами и презюмируется, что их смерть наступила одновременно. Если же было установлено, что мать умерла в 23.50, а дочь спустя 20 минут (т.е. это уже следующий календарный день), то дочь призывается к наследованию после смерти матери.

Можно также допустить ситуацию, когда граждане, являющиеся наследниками друг после друга, находятся в разных часовых поясах (один живет, например, во Владивостоке, другой - в Калининграде), и их смерть фактически наступает одновременно, но из-за разницы во времени получается, что граждане умирают в разные календарные дни, и, следовательно, коммориентами не являются.

Теория коммориентов существовала и в теории наследственного права Франции. Коммориентами (des "comourants") считались лица, наследники друг после друга, смерть которых произошла при одинаковых обстоятельствах. При этом ГК Франции устанавливал презумпции, согласно которым определялся порядок кончины на случай, если последовательность кончины невозможно было определить имеющимися способами (ст. 721-722 ГК Франции в первоначальной редакции). Так, устанавливалась последовательность кончины в зависимости от возраста и пола коммориентов. Например, если обоим коммориентам было менее 15 лет, более старший признавался пережившим. Если обоим коммориентам было более 60 лет, пережившим презюмировался более молодой. Если одному было менее 15 лет, а другому - более 60 лет, пережившим признавался первый. Из коммориентов разного пола в возрасте от 15 до 60 лет, если они были ровесниками или разница в возрасте составляла 1 год, пережившим презюмировался мужчина.

Презумпции, установленные с целью решения проблемы наследования для лиц, умерших при одинаковых обстоятельствах, ввели еще в 1804 г. Как отмечалось во французской юридической литературе последних лет, они были достаточно сложны в применении и надуманны, а иногда их применение и вовсе доходило до абсурда.

Закон от 3 декабря 2001 г. N 2001-1135 отменил просуществовавшую почти два века теорию коммориентов. В соответствии с действующей ст. 725-1 ГК Франции "если два лица, являющиеся наследниками друг после друга, погибают при одинаковых обстоятельствах, порядок кончины устанавливается всеми возможными способами. Если этот порядок не может быть определен, то наследство каждого из них переходит с учетом того, что другой к нему не призывается".

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 720 ГК Франции, ст. 1115 ГК РФ). Именно по месту открытия наследства производится раздел имущества, разрешаются судом споры о наследстве, осуществляются другие действия, предусмотренные законодательством (ст. 822 ГК Франции, ст. 1153, 1159, 1171 и др. ГК РФ).

Во Франции и в России наследование осуществляется по закону и по завещанию.

В соответствии с положениями ГК Франции наследование по закону (именуемое во французской юридической литературе "ab intestat") происходит в случае, когда умерший не распорядился своим имуществом посредством безвозмездной сделки (ст. 721 ГК Франции). Российское законодательство также исходит из того, наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом (ст. 1111 ГК РФ).

Во Франции система наследования по закону опирается на три основных понятия:

- понятие очередей (des ordres);

- понятие степеней родства (des degres);

- понятие колена (la branche).

Каждая очередь объединяет определенную категорию кровных родственников.

В соответствии со ст. 734 ГК Франции при условии отсутствия пережившего супруга родственники призываются к наследованию в следующем порядке:

1-я очередь: дети и их нисходящие;

2-я очередь: отец и мать; братья и сестры и их нисходящие;

3-я очередь: восходящие, кроме отца и матери;

4-я очередь: боковые родственники, кроме братьев и сестер и их нисходящих.

Как видим, переживший супруг формально не включен ни в одну из очередей наследников по закону. Это объясняется тем, что для него устанавливается особый порядок наследования, урегулированный разделом 2 "Права пережившего супруга" титула I "О наследовании" (ст. 756-767 ГК Франции). О нем речь пойдет далее.

Правовое значение очередей состоит в том, что наличие хотя бы одного из родственников предыдущей очереди устраняет от наследования родственников всех последующих очередей. Таким образом, при наличии нисходящих (например, детей), восходящие наследники (например, родители) ничего не получат.

Не менее важным является понятие степени родства, которое показывает близость родства по отношению к умершему внутри каждой очереди.

Последовательность степеней родства формируют линию (la ligne). Выделяют прямую и боковую линии.

Прямая линия может быть нисходящей и восходящей. Чтобы определить степень родства между двумя родственниками прямой линии, необходимо посчитать внутри очереди количество рождений, отделяющих родственников одного от другого (рождение самого наследодателя в это число не входит). Так, сын по отношению к отцу находится в первой степени родства, внук - во второй степени.

В боковую линию входят лица, имеющие с умершим общего предка (братья, сестры, дяди, тети, двоюродные братья и сестры и т.д.). Для определения степени родства в боковой линии необходимо "подняться" до общего предка, т.е. посчитать число рождений, отделяющий одного родственника до восходящего общего предка и "спуститься" к другому родственнику, посчитав число рождений до другого родственника, при этом рождение общего предка в расчет не принимается. Так, братья находятся во второй степени родства, дядя и племянник состоят в третьей степени родства, двоюродные братья - в четвертой, и т.д.

В соответствии со ст. 744 ГК Франции внутри каждой очереди родственник более близкой степени родства устраняет от наследования более дальних родственников. В случае одинаковой степени родства наследники наследуют в равных долях и поголовно.

Согласно ст. 745 ГК Франции боковые родственники далее шестой степени родства не наследуют.

Третьим важным понятием в системе действующего наследственного права Франции является понятие колена (la branche). Различают мужское (paternelle) и женское (maternelle) колено.

Когда к наследованию призываются восходящие (бабушки и дедушки, например), наследство в равных частях делится по отцовскому и материнскому коленам.

По каждому колену призывается к наследованию родственник, находящейся в более близкой степени родства. Восходящие одной степени родства наследуют поголовно. В случае отсутствия восходящего по одному из колен восходящие по другому колену получают все наследство.

Когда наследство переходит к боковым линиям (кроме братьев и сестер или их нисходящих), оно делится поровну по мужскому и женскому колену. Боковые родственники одинаковой степени родства наследуют поголовно. В случае отсутствия боковых родственников по одному колену все наследство получают боковые родственники по другому колену.

Особого внимания заслуживает вопрос о правах пережившего супруга при наследовании по закону. Как уже отмечалось, переживший супруг не включен ни в одну из очередей наследования. Он наследует в особом порядке, установленном разделом II ("Права пережившего супруга") главы III ("Наследники") титула первого ("О наследовании").

В соответствии с ст. 756 действующего ГК Франции переживший супруг призывается к наследованию либо как единственный наследник, либо совместно с родственниками умершего.

Если у умершего остались дети или другие нисходящие, права пережившего супруга варьируются в зависимости от того, являются ли дети общими либо это дети от предыдущего брака. При наличии только общих детей умершего и пережившего супруга последний имеет право выбрать между получением узуфрукта на все наследственное имущество и правом собственности на 1/4 имущества. При наличии одного или нескольких детей от другого брака переживший супруг имеет право собственности на 1/4 имущества (ст. 757 ГК Франции).

Если у умершего не осталось детей и других нисходящих, но остались в живых отец и мать, переживший супруг получает половину имущества. Другая половина делится между родителями (т.е. они получают по 1/4 имущества умершего). Если отец или мать умирают ранее наследодателя, часть, причитавшаяся умершему соответственно отцу или матери, переходит к пережившему супругу, т.е. он получает 3/4 наследства (ст. 757-1 ГК Франции).

При отсутствии детей и их нисходящих, а также отца и матери переживший супруг получает право собственности на все имущество (ст. 757-2 ГК Франции). Таким образом, бабушки и дедушки, братья и сестры умершего не получают ничего.

Как видно, нормы действующего ГК Франции наделяют пережившего супруга широкими правами. Следует, однако, отметить, что столь благоприятный для супруга правовой режим существовал не всегда. Первоначально переживший супруг вообще оставался вне рамок семьи, которая была основана исключительно на кровно-родственных связях. По этой причине супруг призывался к наследованию только при отсутствии всех родственников. Позже его все-таки признали членом семьи, однако в иерархии наследников он занимал чуть ли не последнее место. Переживший супруг устранял от наследования лишь дальних родственников - боковых, за исключением братьев и сестер (ст. 765 прежнего ГК Франции). И, наконец, существенное изменение прав пережившего супруга в сторону их расширения связано с принятием Закона от 3 декабря 2001 г. N 2001-1135, нормы которого были проанализированы ранее.

В соответствии с ГК РФ в основу классификации наследников по закону также положена система очередей. Но они образованы по иному, чем во Франции, принципу. Особенности системы очередей по ГК РФ сводятся к следующему.

Во-первых, очередь может содержать как восходящих, так и нисходящих родственников. Так, в числе наследников первой очереди - дети (нисходящие) и родители (восходящие) наследодателя.

Во-вторых, супруг (супруга) входит в число наследников по закону (относится к наследникам первой очереди).

В-третьих, ГК РФ выделяет восемь очередей наследников по закону, а не четыре, как ГК Франции.

Следует отметить, что в соответствии с прежним российским законодательством (ГК РСФСР 1964 г.) существовало всего две очереди наследников по закону. В первую очередь наследовали дети, супруг и родители наследодателя; во вторую - братья и сестры, дедушки и бабушки.

Федеральным законом от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ количество очередей было увеличено до четырех. В третью очередь наследовали братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя), в четвертую - прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки.

Действующим ГК РФ установлено, как уже отмечалось, восемь очередей наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1145 к наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди наследуют двоюродные правнуки и правнучки и двоюродные дяди и тети. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При отсутствии наследников по закону с первой по седьмую очереди в качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы, которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ).

Решение законодателя установить такое большое количество очередей понятно: тем самым практически устраняется возможность передачи имущества государству, т.е. не допускаются случаи выморочности. В целом поддерживая идею расширения круга наследников по закону, отметим, что увеличение количества очередей до восьми вряд ли оправданно, поскольку наследники даже пятой очереди (двоюродные внуки и внучки наследодателя) могут и не догадываться о существовании двоюродных дедушки и бабушки (с которыми не поддерживали никаких отношений), не говоря уже о наследниках последующих очередей.

Правовые последствия объединения наследников в очереди состоят в том, что наследники призываются к наследованию в определенном законом порядке; при этом действует общий принцип: ближайший родственник исключает дальнейшего.

Однако данное правило действует не всегда. Отступлением от основного принципа наследования ближайшими родственниками является институт наследования по праву представления, известный как французскому, так и российскому законодательствам. Он заключается в том, что потомки родственника, умершего ранее наследодателя, получают то, что досталось бы этому родственнику, если бы к наследованию призывался он.

Представим ситуацию: у Х было два сына, А и Б. В свою очередь, у А было три сына: а, б и в. Предположим, что А (сын Х) умирает раньше своего отца. Если исходить из общего правила наследования родственниками более близкой степени родства, то в случае смерти Х наследство перешло бы к Б. Однако по правилам наследования по праву представления а, б и в (внуки Х) будут наследовать за дедушкой, заменяя своего отца, умершего ранее. И они получат ту долю наследства, которую получил бы их отец. Таким образом, Б получит 1/2 наследства; а то, что причиталось А (1/2) будет разделено между а, б и в, т.е. они получат по 1/6.

Анализ ст. 751-755 ГК Франции позволяет сформулировать следующие принципы наследования по праву представления.

1. Представление - это юридическая фикция, имеющая место при наследовании по закону, которая признает за представителями права представляемого (ст. 751).

2. Представление действует по прямой нисходящей линии (ст. 751).

3. Представление невозможно в пользу восходящих родственников (ст. 752-1).

4. В боковой линии представление возможно в пользу детей (и их нисходящих) братьев и сестер умершего (ст. 752-2).

5. При наследовании по праву представления раздел осуществляется поколенно (ст. 753).

6. Представление применяется в случае, когда представляемый умирает ранее наследодателя (ст. 754).

Теперь обратимся к ГК РФ. В статье 1146 (п. 1) установлено, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, установленных ГК РФ, и делится между ними поровну.

Следует отметить, что в российской юридической литературе термин "наследование по праву представления" некоторыми учеными-цивилистами справедливо подвергается критике. Например, профессор А.Л. Маковский считает, что данное выражение "не вполне точно отражает суть этого института наследственного права, так как невольно ассоциируется с понятием представительства, к которому в действительности не имеет отношения. Точнее было бы говорить о замещении скончавшегося наследника по закону его прямыми потомками".

По сравнению с прежним законодательством России круг лиц, являющихся наследниками по праву представления, теперь расширен.

Ранее (в соответствии с ГК РСФСР) по праву представления могли наследовать только внуки и их потомки. Теперь помимо них наследуют племянники и племянницы наследодателя (наследники второй очереди), а также двоюродные братья и сестры наследодателя (т.е. дети братьев и сестер родителей наследодателя, наследники третьей очереди). В отношении лиц, которые наследуют по праву представления, сохраняется очередность их призвания к наследованию.

Анализ норм о наследовании по праву представления по ГК Франции и ГК РФ позволяет сделать следующие выводы.

Как и во Франции, в России по праву представления могут наследовать родственники по прямой нисходящей линии (внуки и их потомки), по боковой линии - дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы).

Вместе с тем, по ГК Франции двоюродные братья и сестры наследодателя не могут наследовать по праву представления, в то время как по российскому - могут. Необходимо также отметить, что ГК РФ почему-то не включает в число наследников по праву представления потомков племянников и племянниц, а также потомков двоюродных братьев и сестер наследодателя.

При исследовании института наследования по праву представления возникает вопрос о том, могут ли наследовать по праву представления потомки наследника, не имеющего права на наследство (недостойного наследника).

В соответствии со ст. 730 прежнего ГК Франции такие потомки устранялись от наследования по праву представления. Таким образом, неподобающее поведение наследника отражалось на его родственниках.

В связи с вступлением в силу закона от 3 декабря 2001 г. N 2001-1135 ситуация изменилась. По действующему ГК Франции дети недостойных наследников могут наследовать по праву представления (ст. 729-1). Таким образом, законодатель исходит из того, что потомки не должны отвечать за грехи своих родителей. Более того, в соответствии с действующей ст. 755 ГК Франции дети недостойного наследника и их нисходящие могут наследовать по праву представления даже в случае, если он жив к моменту открытия наследства.

Посмотрим, каким образом в ГК РФ решен вопрос о возможности наследования по праву представления потомками недостойного наследника. Согласно п. 3 ст. 1146 ГК РФ потомки наследника, который не имел бы права наследовать, не наследуют по праву представления. Таким образом, по российскому законодательству (в отличие от действующего французского) недостойность наследника отражается на его потомках.

Перейдем ко второму основанию наследования - наследованию по завещанию.

В ГК Франции нормы о наследовании по завещанию содержатся в отдельном титуле (титуле II), охватывающем два способа безвозмездного распоряжения имуществом - дарение между живыми (la donation entre vifs) и завещание (le testament).

В ГК РФ наследованию по завещанию посвящена глава 62. Заметим, что порядок расположения норм изменен по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. Теперь нормы о наследовании по закону (глава 63) идут после правил наследования по завещанию. Законодатель, видимо, хотел подчеркнуть ключевую роль завещания при наследовании.

В соответствии со ст. 895 ГК Франции завещание - это сделка, посредством которой завещатель распоряжается всем своим имуществом или его частью на случай свой смерти. Такое определение завещания подходит и для российского наследственного права.

Как французский, так и российский Гражданские кодексы исходят из следующего:

- завещание является односторонней сделкой, т.е. выражение одной воли завещателя достаточно для обеспечения действительности завещания (ст. 895 ГК Франции, п. 5 ст. 1118 ГК РФ);

- завещание может быть отозвано (ст. 895 ГК Франции, ст. 1130 ГК РФ);

- завещание не может быть составлено двумя и более лицами (ст. 968 ГК Франции, п. 4 ст. 1118 ГК РФ).

В ГК Франции также установлен запрет на составление взаимных завещаний (ст. 968 ГК Франции), известных англо-американскому праву (взаимные завещания содержат взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к другу). Из содержания ст. 1118, 1119 ГК РФ также следует, что взаимные завещания не могут быть совершены.

Способность к составлению завещания зависит от приобретения гражданином дееспособности. Во Франции и России полная дееспособность возникает по достижении гражданином возраста 18 лет (ст. 488 ГК Франции, п. 1 ст. 21 ГК РФ). Вместе с тем несовершеннолетний гражданин может приобрести полную дееспособность в результате вступления в брак (ст. 476 ГК Франции, п. 2 ст. 21 ГК РФ).

Также в соответствии со ст. 477 ГК Франции и ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, может приобрести полную дееспособность. Во Франции решение принимается судьей по опеке по требованию обоих или одного из родителей (ст. 477 ГК Франции). В России несовершеннолетний гражданин, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Если имеется согласие родителей, то решение о приобретении полной дееспособности несовершеннолетним принимается органами опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия - судом. Приобретение полной дееспособности последним способом в ГК РФ получило название эмансипации (ст. 27 ГК РФ). Во Франции к эмансипированным относят несовершеннолетних, которые приобрели полную дееспособность по двум указанным ранее основаниям. Таким образом, по нормам ГК Франции (в отличие от норм ГК РФ) вступившие в брак признаются эмансипированными.

При исследовании норм о завещательной правосубъектности возникает вопрос: могут ли составить завещание лица, обладающие неполной дееспособностью?

В соответствии с положениями ГК Франции неэмансипированные несовершеннолетние не могут составлять завещания. Этот принцип имеет, правда, исключение: несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, вправе составить завещание на половину имущества, которым он мог бы распорядиться, будучи совершеннолетним (ст. 904 ГК Франции). Совершеннолетние граждане, находящиеся под опекой, не могут составить завещание (ст. 502, 504 ГК Франции). Что касается совершеннолетних граждан, находящихся под попечительством, то они вправе свободно распорядиться своим имуществом путем составления завещания (ст. 513 ГК Франции). Граждане, отбывающие пожизненное наказание, признаются недееспособными в соответствии со ст. 36 Уголовного кодекса Франции и, следовательно, лишаются права на составление завещания.

Теперь обратимся к положениям ГК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 1118 "завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме". Из этого следует, что несовершеннолетние граждане, которые приобрели полную дееспособность в результате вступления в брак или эмансипации, могут распорядиться своим имуществом путем составления завещания. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет, которые согласно п. 2 ст. 26 ГК РФ могут самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, тем не менее, не вправе составить завещание. То же относится и к гражданам с ограниченной судом дееспособностью (на основании ст. 30 ГК РФ), над которыми установлено попечительство. Такое ограничение законодателем завещательной правосубъектности вряд ли оправданно.

Наследственное право Франции и России исходит из принципа свободы завещания, который заключается в том, что завещатель вправе распорядиться своим имуществом по собственному усмотрению. Однако свобода завещания имеет ограничения.

В соответствии с нормами ГК Франции завещатель изъявляет свою волю только в пределах свободной доли (la quotite disponible). Другая часть наследства составляет резерв (la reserve), предназначенный для так называемых резервных наследников (les heritiers reservataires). К последним относятся:

- нисходящие (дети, внуки и т.д.) законные, внебрачные, приемные;

- восходящие (родители, дедушки, бабушки).

При этом размер свободной доли зависит от состава и числа оставшихся в живых наследников.

Так, в соответствии со ст. 913 ГК Франции при наличии нисходящих родственников свободная доля составляет:

- 1/2 имущества, если у наследодателя остался один ребенок (резерв - 1/2);

- 1/3 имущества, если у наследодателя осталось двое детей (резерв - 2/3);

- 1/4 имущества, если у наследодателя осталось трое и более детей (резерв - 3/4).

Следует отметить, что до недавнего времени правовое положение законных и внебрачных детей различалось. Статья 915 ГК Франции в редакции закона от 3 января 1972 г. N 72-3 уменьшала резерв для незаконнорожденных детей: он составлял 1/2 от доли, которая причиталась бы законному ребенку.

Приведем пример. Предположим, умерший оставил одного внебрачного и двоих законных детей. При наличии троих детей свободная доля составляла 1/4, резерв - 3/4. Если бы все дети были законными, часть резерва каждого составила бы 1/4 наследства. Внебрачный же ребенок мог получить только половину доли, которая ему причиталась бы, если бы он был законным, т.е. 1/8. Оставшаяся доля резерва внебрачного ребенка распределялась между двумя законными детьми, т.е. каждый законный ребенок получал 5/16 (1/4 + 1/16).

Вступивший в силу закон от 3 декабря 2001 г. N 2001-1135 уравнял в правах законнорожденных и внебрачных детей.

Согласно ст. 914 ГК Франции при отсутствии нисходящих и наличии восходящих (призываемых к наследованию) родственников свободная доля составляет:

- 1/2 имущества, если есть один или несколько восходящих родственников по отцовской и материнской линиям (резерв - 1/2);

- 3/4, если прямые восходящие родственники остались только по одной из линий, материнской или отцовской (резерв - 1/4).

Допустим, у умершего остались отец и бабушка с дедушкой по материнской линии. Свободная доля составит 1/2. Отец получит резерв в размере 1/4, дедушка и бабушка по материнской линии - по 1/8.

Если же у умершего остался отец и дедушка по отцовской линии (т.е. прямые восходящие родственники есть только по одной линии), свободная доля составит 3/4, отец имеет резерв в размере 1/4, дедушка (который не призывается к наследованию) остается без резерва.

Особые правила определения свободной доли установлены в отношении супруга.

Если после смерти умершего остались дети (законные, внебрачные или приемные) или другие нисходящие родственники, то в соответствии со ст. 1094-1 ГК Франции переживший супруг в зависимости от содержания завещания вправе получить:

- либо право собственности на имущество в пределах свободной доли, определяемой обычным образом, т.е. зависящей от числа детей (соответственно 1/4, 1/3 или 1/2);

- либо право собственности на 1/4 имущества и узуфрукт на 3/4 имущества;

- либо узуфрукт на все имущество.

Предположим, наследодатель завещал супруге узуфрукт на все имущество. После смерти наследодателя помимо супруги осталось трое детей. Каждый из детей получает право собственности на 1/3 имущества, обремененного ограниченным вещным правом супруги.

В соответствии со ст. 1094 ГК Франции завещатель может в случае, если не осталось детей и других нисходящих родственников, но есть восходящие, распорядиться в пользу супруга долей, определяемой обычным образом для постороннего лица при наличии восходящих (по ст. 914 ГК Франции), и помимо этого наделить пережившего супруга правом ограниченного пользования имуществом (la nue-propriete), составляющим резерв для восходящих.

Допустим, у завещателя остались отец и супруг. Согласно ст. 914 и 1094 ГК Франции переживший супруг вправе претендовать на 3/4 имущества. Кроме того, переживший супруг может получить узуфрукт на имущество, составляющее резерв отца (т.е. в данном случае он равен 1/4).

В соответствии с ГК РФ свобода завещательного распоряжения также ограничена. Статья 1149 ГК РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю, которая резервируется для отдельной категории наследников, называемых в теории наследственного права необходимыми. Эта доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

- нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

- нетрудоспособные граждане, находившиеся не менее года на иждивении наследодателя.

Согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ совершеннолетними признаются граждане, достигшие возраста 18 лет. В связи с этим граждане, не достигшие этого возраста, но вступившие в брак или эмансипированные, вправе претендовать на обязательную долю в наследстве.

К нетрудоспособным относят: женщин, достигших 55 лет, мужчин - 60 лет, а также инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена ли названным лицам пенсия по старости или инвалидности.

Порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами установлен ст. 1148 ГК РФ. Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Законодателем выделяются две категории нетрудоспособных иждивенцев. Первую группу составляют граждане, которые входят в число наследников по закону второй и всех последующих (включая седьмую) очередей. Для таких нетрудоспособных иждивенцев не имеет значения факт совместного или раздельного проживания с наследодателем (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Ко второй группе относятся граждане, которые не относятся к наследникам по закону ни первой, ни последующих очередей (включая седьмую), т.е. речь идет о лицах, не связанных с наследодателем родственными связями. К таким нетрудоспособным иждивенцам предъявляются более жесткие требования. Они должны не менее года до смерти наследодателя проживать совместно с ним. Кроме того, для обеих категорий нетрудоспособных иждивенцев предусматривается общее требование - нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Иждивение предполагает получение нетрудоспособными гражданами от наследодателя регулярной материальной помощи, которая является основным и постоянным источником средств к существованию.

Важно отметить, что институт обязательной доли претерпел заметные изменения в связи с принятием третьей части ГК РФ. Во-первых, размер обязательной доли уменьшен по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. Таким образом, действующий закон в меньшей степени ограничивает свободу завещания. Во-вторых, п. 4 ст. 1149 ГК РФ при наличии определенных условий допускает возможность в судебном порядке уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

И ГК Франции, и ГК РФ большое значение придают форме завещания, что диктуется необходимостью достоверно установить последнюю волю завещателя.

ГК Франции предусматривает следующие формы завещания.

1. Собственноручное завещание (le testament olographe) целиком пишется самим завещателем, подписывается и датируется им же (ст. 970). Оно обязательно пишется от руки, машинописные тексты не допускаются. Эта форма завещания наиболее распространена в силу простоты ее составления.

2. Завещание в форме публичного акта (le testament par acte public) предусматривает соблюдение процедуры, установленной ст. 971-975 ГК Франции. Оно составляется при участии двух нотариусов или одним нотариусом в присутствии двух свидетелей. Завещание записывается от руки или механическим способом нотариусом или по его поручению другим лицом под диктовку завещателя. Затем текст должен быть прочитан нотариусом завещателю. О выполнении этих требований делается соответствующая запись. Основное достоинство этой формы - гарантия подлинности завещания и соответствия его содержания действительной воле завещателя.

3. Тайное завещание (le testament mystique) представляет собой комбинацию двух предшествующих форм (ст. 976-980 ГК Франции). Это завещание, составленное завещателем и в запечатанном виде переданное им на хранение нотариусу в присутствии двух свидетелей. Чтобы составить тайное завещание, нужно уметь читать (ст. 978), умение говорить не обязательно (ст. 979). Тайное завещание может быть написано от руки или составлено механическим способом. В присутствии нотариуса и двух свидетелей завещатель подтверждает, что содержание документа является его завещанием, подписанным им лично, что завещание написано им либо другим лицом, но лично им проверено. Во всех случаях завещатель должен указать, написано ли завещание от руки или механическим способом.

Теперь обратимся к нормам ГК РФ о форме завещания.

В качестве общего правила в ГК РФ закреплено следующее положение: "Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом" (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Несоблюдение этих условий делает завещание недействительным.

Вместе с тем ГК РФ ввел некоторые новые положения, касающиеся формы завещания.

Законом допускается составление закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), которое совершается практически так же, как и тайное завещание во Франции. ГК РФ предусматривает, что после составления завещания завещатель помещает его в конверт, который заклеивает и передает нотариусу в присутствии двух свидетелей, после чего они ставят на конверте свои подписи.

Вместе с тем составление закрытого завещания в соответствии с нормами ГК РФ имеет свою специфику. Как гласит ст. 1126 ГК РФ, "закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания". Таким образом, исключается возможность написать завещание механическим способом, например, с помощью ЭВМ, тогда как по французскому законодательству это допустимо.

В соответствии с нормами ГК РФ при наличии определенных в его ст. 1129 оснований возможно составление завещания в простой письменной форме. Речь идет о составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (например, в случаях стихийных бедствий). Согласно ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайный обстоятельств лишен возможности совершить завещание обычным способом (путем составления завещания в нотариальной форме), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Однако для признания такого документа завещанием, влекущим юридические последствия после смерти завещателя, необходимо соблюдение ряда условий:

- документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание, должен быть собственноручно написан и подписан гражданином;

- указанный документ должен быть составлен в присутствии двух свидетелей;

- документ имеет силу завещания, если смерть наследодателя наступила во время чрезвычайных обстоятельств или в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств;

- исполнение завещания возможно лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (в пределах срока, установленного для принятия наследства).

Таким образом, процедуры составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах и признания данного факта судом довольно сложны.

Помимо общих правил о форме завещаний Гражданские кодексы Франции и России содержат подробные нормы о форме завещаний, составляемых в особых обстоятельствах*(12). Речь идет о завещаниях, например, военнослужащих, граждан, находящихся на излечении в больницах, и др. В этих случаях нотариальные функции могут исполнять специально определенные для каждого случая лица (командир воинского подразделения, главный врач медицинского учреждения и т.д.).

Проведенный анализ позволяет выявить основные тенденции развития наследственного права в рассматриваемых странах. Во Франции они сводятся к расширению наследственных прав: пережившего супруга, внебрачных детей, потомков недостойных наследников (которые могут призываться к наследованию по праву представления). В российском наследственном праве явно прослеживается тенденция к укреплению принципа свободы завещательного распоряжения (в том числе за счет сокращения размера обязательной доли, появления новых форм завещаний), уменьшению возможности государства приобретать выморочное имущество (за счет увеличения количества очередей), расширению круга субъектов, наследующих по праву представления.

Н.В. Ростовцева,

кандидат юрид. наук, доцент кафедры гражданского

и предпринимательского права Государственного университета -

высшей школы экономики

вверх